Результаты творческой деятельности

Формат:

Дата создания: 10.10.2016

Размер: 13.96 KB

Скачать реферат

               РЕЗУЛЬТАТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                               ПЛАН      1. ПОНЯТИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АВТОРСКОГО ПРАВА      3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПАТЕНТНОГО ПРАВА            ПОНЯТИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      Объектом правоотношения называется то благо, по поводу кото- рого субъекты вступают в правоотношение,  то,  на что  направлено правоотношение. В соответствии с этим объектом гражданских право- отношений могут быть вещи, действия и нематериальные блага.      В ст.128  ГК  дается  обширный перечень таких благ,  которые можно объединить в четыре группы:  1) имущество;  2) действия; 3) результаты интеллектуальной (творческой) деятельности; 4) немате- риальные блага.      Интеллектуальной собственностью  называются права на резуль- таты творческой деятельности человека и приравненные к ним средс- тва  индивидуализации юридических лиц и выпускаемой ими продукции или выполняемых услуг. Эти объекты регулируются специальным зако- нодательством.  Закон  об  авторском  праве регулирует авторские права в связи с созданием и  использованием  произведений  науки, литературы и искусства, а также смежные права, возникающие в свя- зи с созданием и использованием фонограмм, исполнений постановок, передач организаций эфирного и кабельного вещания.      Патентным законом РФ регулируются имущественные  ,  а  также связанные с ними личные неимущественные отношения,  возникающие в                               - 2 - связи с созданием, правовой охраной и использованием изобретений, полезных моделей  и промышленных образцов.  Такие объекты принято называть промышленной собственностью.  Эти отношения регулируют и другие законы.      При всей своей специфике в правовом регулировании каждого из перечисленных объектов  общим является то,  что нормы,  о которых идет речь, в конечном счете направлены на обеспечение использова- ния результатов  соответствующей  собственности,  а равно средств индивидуализации третьими лицами только с согласия лица, обладаю- щего таким правом. В этих нормах определяются также условия, пре- делы и способы защиты указанного права.      Нужно иметь ввиду,  что применение к интеллектуальной и про- мышленной собственности (результаты творческой деятельности) тер- мина "собственность" не означает, что они подпадают под общее по- нятие права  собственности  и являются разновидностью права собс- твенности, хотя такое заблуждение встречается.Своеобразие  резул- ьтатов творческой деятельности в том,  что они непосредственно не связаны с правом собственности на материальный объект,  в котором они выражены.      В самом законе признак творчества не раскрывается, в связи с чем в  юридической  литературе  дается  немало  его  определений. Так,В.И.Серебровский, пишет что творчество - это  сознательный  в большинстве  случаев  весьма  трудоемкий  процесс,  имеющий своей целью достижение определенного результата. О.С.Иоффе считает, что творчество является интеллектуальной деятельностью, завершающейся производящим актом,  в результате которого появляются новые поня- тия  ,  образы и (или) формы их воплощения,  представляющие собой идеальное отражение объективной действительности (1;39).                               - 3 -                  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ      Авторское право, нормы которого регулируют отношения, возни- кающие в  связи  с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства , большинство российских ученых рассматри- вают  в качестве особого института гражданского права.  В отличие от других институтов оно регулирует отношения, связанные с произ- водством  и обменов результатов интеллектуального труда,  которые сохраняются вне самого трудового процесса.      Вместе с тем создаваемые произведения неотделимы от их авто- ров и поэтому права последних носят личный и  исключительный  ха- рактер. Данные  обстоятельства  оказывают существенное влияние на правовое регулирование авторских отношений, предопределяя выделе- ние норм  авторского права в относительно самостоятельное подраз- деление.      В качестве  основных задач авторского права признают следую- щие: 1) авторское право должно стимулировать деятельность по соз- данию произведений  науки,  литературы и искусства,  в целях чего авторское право способствует созданию условий для  занятия  твор- ческой деятельностью,  обеспечивает  правовое  признание и охрану достигнутых творческих результатов,  закрепление за авторами прав на использование  созданных им произведений и получение доходов и т.д.; 2) создание условий для широкого использования произведений в интересах общества,  т.е.  повышение уровня охраны прав авторов ни в коем случае не должно препятствовать использованию их произ- ведений в  целях  образования и просвещения или служить помехой в стремлении самой широкой аудитории читателей,  зрителей, слушате-                               - 4 - лей знакомиться  с ними.      Указанные задачи авторского права тесным образом  связаны  с его принципами, под которыми как всегда понимаются основные нача- ла, отправные идеи, которые обладают универсальностью, высшей им- перативностью и общезначимостью.  Они пронизывают содержание всей системы авторского права,  предопределяют всю юрисдикционную дея- тельность и  воплощаются  в  субъективных  правах  и обязанностях участников авторских правоотношений.      К числу основных принципов российского авторского права, от- раженных в  содержании его норм на современном этапе развития от- носят следующие положения.       2Принцип свободы  творчества 0.  Обеспечивая свободу творчества охраняет все произведения науки, литературы и искусства независи- мо от их назначения ,  достоинств и способа выражения.  В этих же целях закон не  ограничивает  круг  охраняемых  произведений  ка- ким-либо перечнем и охраняет любые результаты творческой деятель- ности, существующие в объективной форме. Творцы произведений сво- бодны в выборе темы, сюжета, жанра и формы воплощения создаваемых ими  понятий или художественных образцов,  а также самостоятельно решают вопросы о выпуске своего  произведения  в  свет,  придании произведению окончательной формы и т.п.       2Принцип сочетания интересов автора с интересами общества. 0  В основе авторского права лежит признанное за  автором  монопольное право на  использование созданного им произведения.  Однако ничем не ограниченная монополия необходима и возможна лишь в  отношении необнародованных произведений.  Если  же  произведение с согласия автора стало доступно для всеобщего сведения, его права на произ- ведения не могут быть столь обширными , чтобы полностью игнориро-                               - 5 - вались интересы других граждан и общества в целом.       2Принцип неотчуждаемости личных неимущественных прав. 0  В этом состоит одно из существенных отличий российского авторского права от авторского права ряда зарубежных стран. По российскому авторс- кому законодательству личные неимущественные права автора  (право авторства, право  на  имя  и т.д.) не могут перейти к другим лица даже если автор выразил на это свое согласие. Подобное соглашение не будет иметь юридической силы и является недействительным. Поэ- тому даже в тех случаях,  когда произведение  создано  в  порядке служебного задания,  личные  неимущественные права сохраняются за автором и должны быть во всех случаях обеспечены (ст. 14 Закона).       2Принцип свободы авторского договора. 0  Данный принцип заменил собой присущий ранее действовавшему авторскому праву принцип нор- мативной регламентации основных прав и обязанностей сторон по ав- торским договорам.  Наиболее ярким выражением последнего было су- ществование так  называемых типовых авторских договоров,  которые имели нормативное значение и подробно регламентировали  отношения авторов и пользователей произведений. И хотя в то же время типо- вые договоры ограждали авторов от произвола пользователей  произ- ведений, гарантировали  авторам  определенный минимальный уровень прав, они все же детально регламентировали  ту  сферу  отношений, которая должна в принципе определяться прежде всего свободным во- леизъявлением самих сторон.  Поэтому новое авторское право России отказывается от жесткой регламентации отношений сторон авторского договора. В нем закрепляются лишь возможные типы авторских  дого- воров, а также указываются условия,  которые должны быть в обяза- тельном порядке согласованы сторонами.  Что касается законных ин- тересов авторов,  то они обеспечиваются с одной стороны, запретом                               - 6 - включать в авторские договоры явно кабальные для авторов условия, например, условие о передаче прав на произведения,  которые автор может создать в будущем,  и,  с другой стороны, правилами предос- тавляющими авторам определенные права,  например,  по расторжению договора по истечению пяти лет с даты его заключения,  если конк- ретный срок договора сторонами не определен, или правами налагаю- щими на пользователей произведений определенные обязанности, нап- ример, по выплате автору аванса по договору заказа.      Авторское право охраняет все результаты творческой  деятель- ности, независимо  от назначения и достоинства произведения,  оно носит универсальный, всеобъемлющий характер. В любом произведении науки, литературы и искусства следует различать содержание и фор- му. Объекты авторского прав могут и должны быть  выражены  в  ка- кой-либо объективной форме:письменной, устной (публичное произне- сение), звуко-  или  видеозаписи, изображения, объемно-пространс- твенной (скульптура, модель, макет), другой. Формы художественной литературы, например,  составляют художественные  образы  и  язык произведения. Авторское право охраняет только форму произведения; элементы содержания (например,  научные  факты,  гипотезы,  идеи, систематизация и  др.)  поэтому являются "юридически безразличны- ми"(3,11).      Вместе с тем следует подчеркнуть, что произведение охраняет- ся авторским правом как нематериальный  объект,  и  согласно  ч.5 ст.6 Закона  авторское  право на произведение не связано с правом собственности на материальный объект в котором произведение выра- жено.      Поскольку авторское право охраняет форму  произведения,:  то для установления случаев нарушения авторских прав путем заимство-                               - 7 - вания, решающее значение имеют буквальные (для литературных  про- изведений -  словесные) совпадения;  для этого составляют таблицы совпадений ("текст на такой-то странице в одном произведении  со- ответствует тексту на такой-то странице в другом  произведении").      В ст.8 Закона об авторском и смежных правах указывается, что не являются  объектами  авторского  права:  официальные документы (законы, судебные решения, др.); государственные символы и знаки, произведения народного творчества; сообщения о событиях и фактах, имеющих информационный характер.      Авторское право на произведения науки,  литературы и искусс- тва возникает  в силу факта его создания.  Создатель произведения считается субъектом авторских прав автоматически,  без  необходи- мости получения какого либо разрешения и регистрации произведения.      В российском авторском законодательстве установлена презумп- ция авторства,  которая выражена в ч.2 ст.  9 Закона "при отсутс- твии доказательств иного  автором  произведения  считается  лицо, указанное в качестве, автора на оригинале или экземпляре его про- изведения".      Соавторство возникает в случаях,  когда произведение создано творческим трудом двух и большего числа авторов. Закон устанавли- вает, что  авторское право на коллективное произведение принадле- жит соавторам совместно,  независимо от того,  образует ли  такое произведение одно целое или состоит из частей, которые могут быть использованы самостоятельно.При  "неделимом"  соавторстве  особых прав для  каждого  автора не существует,  так произведение нельзя разделить на части;  при "раздельном"  соавторстве  каждый  автор сохраняет право  на созданную лично им часть коллективного произ- ведения (если только в соглашении не указано иное) (ст.  10 Зако-                               - 8 - на).      В отношении своего произведения автор пользуется правом  ав- торства, под  которым  понимается совокупность определенных прав, принадлежащих автору.  Коротко говоря,  авторское право состоит в том, что автор использует произведение сам, а также выражает волю по использованию своего произведения любым образом други лицам.      Говоря о  содержании  авторских  прав,  следует обратиться к ст.ст.15,16 Закона. Это: право авторства (личное правомочие, сос- тоящее в праве автора требовать признания своего автора).  ;право на имя (право избрать способ указания своего имени при  первом  и последующем использовании  своего произведения);  право на защиту репутации автора ( при издании, публичном исполнении или ином ис- пользовании произведения воспрещается без согласия автора вносить какие-либо изменения как в само произведение , так и в его назва- ние); право на обнародование ( состоит в выпуске  в  свет  или  в разрешении в этом).      Теперь имущественные права,  которые заключаются в  исключи- тельных правах  на использование произведения в любой форме и лю- бым способом.Это довольно обширный перечень прав на использование , перечисленный  в ч.2 ст.16 Закона.  Размер и порядок исчисления авторского вознаграждения за каждый вид использования  произведе- ния устанавливаются  в  авторском договоре,  а также в договорах, заключаемых организациями,  управляющими  имущественными  правами авторов на  коллективной основе,  с пользователями.  Существенное отличие этих авторских прав от личных неимущественных в том,  что они могут быть ограничены,  что и устанавливается ст.ст.17-26 За- кона, причем такое ограничение возможно,  если оно не наносит не- оправданного  ущерба  нормальному использованию произведения и не                               - 9 - ущемляет необоснованным образом законные интересы автора.      Анализ таких изъятий позволяет объединить их в пять  относи- тельно самостоятельных  групп,  которые включают близкие по целям случаи свободного использования произведений. Первую из них обра- зуют те виды свободного использования результатов творческой дея- тельности, объединяющим признаком которых является  необходимость доступа к произведениям в целях свободного распространения инфор- мации. Прежде всего допускается цитирование в объеме, оправданном целью цитирования. В авторском праве цитирование означает включе- ние одного или нескольких отрывков из произведения одного  автора в произведение  другого.  Условия допустимого цитирования следую- щие: без согласия автора - только в научны,  критических и инфор- мационных целях,  а также в обзорах печати и,  во-вторых, цитиро- ваться могут только отрывки из произведений, обнародованных любым допускаемым законом способом.      Законом разрешено  использование  правомерно  обнародованных произведений и отрывков из них в качестве иллюстраций в изданиях, в радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях  _учебного характе-  _ра в  объеме  оправданном  поставленной целью . (п.2 ст.19 Закона). Кроме того,  разрешается воспроизведение в  газетах,  передача  в эфир или  сообщение  по  кабелю для всеобщего сведения правомерно опубликованных в газетах или журналах статей по _ текущим  экономи-  _ческим, политическим,  социальным и религиозным вопросам . в случа- ях, когда это не было специально запрещены автором.  В Законе  об авторском праве  и смежных правах (ст.19) перечислены другие ана- логичные случаи свободного использования произведений, охраняемых авторским правом.      Вторую группу  изъятий  из сферы авторского права составляют                              - 10 - случаи свободного репродуцирования правомерно опубликованных про- изведений в  единичном  экземпляре  без извлечения прибыли (ст.20 Закона), при этом понятием репродуцирования охватывается  фотоко- пирование, ксерокопирование  и другие способы факсимильного восп- роизведения произведений,  при которых внешняя форма их выражения остается неизменной.  На современном этапе развития копировальной техники это составляет определенную проблему,  которой  Закон  РФ "Об авторском праве и смежных правах" посвятил специальную статью о масштабах допустимого репродуцирования. Во-первых, репродуциро- вать разрешается  лишь  правомерно  опубликованные  произведения; во-вторых, при репродуцировании обязательно указывается имя авто- ра, произведение которого используется, и источник заимствования; в-третьих, репродуцирование возможно лишь в единичном экземпляре; в-четвертых, при  осуществлении репродуцирования не могут пресле- доваться коммерческие цели;  в-пятых, в Законе определенно указы- ваются случаи и субъекты репродуцирования.      Третья группа случаев свободного использования  произведений включает публичное  исполнение  музыкальных произведений во время официальных и религиозных церемоний, а также похорон в объеме оп- равданном характером  таких церемоний (ст.29),  и воспроизведение произведений для судебного  производства  в  объеме,  оправданном этой целью.Объединяющим их признаком являются,  во-первых, офици- альный характер использования произведений и,  во-вторых, возмож- ность использования в указанных выше целях не только обнародован- ных, но и не обнародованных произведений.      Четвертая группа изъятий из сферы авторского права  касается некоторых случаев использования программ для ЭВМ и баз данных,  а также производства записей краткосрочного  пользования,  осущест-                              - 11 - вляемых организациями эфирного вещания.  По общему правилу,  зак- репленному ст.25 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах", лицо, правомерно владеющее экземпляром программы или базы данных, вправе осуществлять любые действия, связанные с их функционирова- нием по прямому назначению.      Наконец, пятую группу случаев свободного использования  про- изведений образует их использование исключительно в личных целях. Строго говоря,  в данном случае вообще нет использования произве- дения в том смысле,  какой в него вкладывается законодательством, т.е. использования в виде промысла. Это случаи чтения книги, слу- шания магнитофонной записи и т.д.  Закон исходит из того, что та- кое "использование" вообще не затрагивает авторских прав создате- ля произведения.  К тому же его невозможно ни  проконтролировать, ни регламентировать.  В этой группе выделяются два случая свобод- ного использования для удовлетворения личных  потребностей.  Сог- ласно первому случаю (ст.18),  по общему правилу, любое заинтере- сованное лицо может изготовить для себя экземпляр произведения  и использовать  его  для  удовлетворения своих личных потребностей. Вместе с тем по прямому указанию закона только с согласия  автора могут воспроизводиться даже для использования только в личных це- лях: произведения архитектуры в форме зданий и аналогичных соору- жений;  базы данных или существенные части из них;  программы для ЭВМ; книги (в полном объеме) и нотные тексты путем репродуцирова- ния.      Второй из случаев использования произведения в личных  целях касается воспроизведения  аудиовизуальных произведений и звукоза- писей, которое может делаться без согласия автора,  но с выплатой ему вознаграждения (ст.26).                              - 12 -      Как отмечается в литературе, по ранее действовавшему авторс- кому законодательству,  изъятия из авторских прав  превышали  все допустимые в цивилизованном обществе пределы(1,176).      Авторское право действует в течение определенного срока пос- ле чего прекращается и произведение переходит в общественное дос- тояние и может быть использовано любым лицом свободно.  Авторское право действует в течение жизни автора и 50 лет после его смерти, исчисляемых с 1 января года,  следующим за годом смерти. Вместе с тем личные неимущественные права охраняются бессрочно. Эта охрана осуществляется либо специально уполномоченными органами РФ,  либо лицом,  указанным  автором  в завещании(ч.2 ст.27 Закона).Законом установлены и изъятия из правила  о  сроках  действия  авторского права.  Авторское право на произведение,  обнародованное анонимно или под псевдонимом,  действует в течение 50 лет после  даты  его правомерного  обнародования.  Авторское  право  на произведение , впервые выпущенное в свет после смерти автора,  действует в тече- ние  50  лет после его выпуска.  Авторское право на произведение, созданное в соавторстве , действует в течение всей жизни и 50 лет после смерти последнего автора, пережившего других соавторов.      О защите авторских прав говорят в тех случаях, когда они на- рушены или могут быть нарушены, т.е. имеется угроза неправомерно- го вторжения в сферу авторского права,  принадлежащего определен- ному лицу.      По общему правилу физическое или юридическое  лицо,  которое не выполняет требований Закона об авторском и смежных правах, яв- ляется нарушителем авторских прав.      Наиболее характерный случай нарушения авторских прав  -  ис- пользование произведения без договора с автором.  Как уже отмеча-                              - 13 - лось, договор с автором должен быть заключен во всех случаях  ис- пользования произведения, кроме специально установленных в законе (ст.ст.17-26).      Ст. 49 Закона предусматриваются следующие формы  защиты  ав- торских прав: признание прав; восстановление положения, существо- вавшего до нарушения права,  и прекращение  действий,  нарушающих право или  создающих  угрозу  его нарушения;  возмещение убытков, включая упущенную выгоду; взыскание дохода, полученного нарушите- лем вследствие нарушения авторских прав,  вместо возмещения убыт- ков; выплата компенсации в сумме от 10 до 5000 минимальных разме- ров оплаты труда, устанавливаемых законодательством РФ, определя- емой по усмотрению суда или арбитражного суда,  вместо возмещения убытков или взыскания доходов;  принятие иных предусмотренных за- конодательными актами мер.  За защитой  своего  права  обладатели исключительных авторских  прав  вправе обратиться в установленном законом порядке в суд, арбитражный или третейский суд.      Не следует  думать,  что  нарушителем  авторских прав всегда выступает издательство,  а потерпевшей стороной - автор. Довольно часто автор нарушает права,  которые он передал издательству:  не предоставляет своего произведения или передает его издательству с опозданием, не в том объеме, который указан в договоре, с отступ- лением от согласованного плана или жанра;  передает  произведение другому издательству в нарушение договора.  Во всех этих  случаях оказываются нарушенными права,  принадлежащие издательству по до- говору, и они защищаются по  правилам,  относящимся  к  авторским правам.                 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПАТЕНТНОГО ПРАВА                              - 14 -      В Российской Федерации создание изобретений и других призна- ваемых законов результатов технического творчества,  а также свя- занные сним  отношения регулируются актами гражданского законода- тельства, и в первую очередь речь идет о Патентном законе  РФ  от 23 сентября 1992 г. С помощью гражданско-правового метода патент- ное право регулирует личные неимущественные и имущественные отно- шения, возникающие в связи с созданием и использованием изобрете- ний, полезных моделей и промышленных образцов.      Сам термин "патентное право" лишь совсем недавно был возвра- щен в российское законодательство - в течении длительного времени в Советском  Союзе изобретения и другие технические новшества ох- ранялись в основном не патентами,  а авторскими  свидетельствами, которые лишь  гарантировали  обладателям  личные права и право на вознаграждение от пользователей,  но не предоставляли им исключи- тельного права на использование созданных разработок. В настоящее время в России идет процесс восстановления  общепринятой  системы охраны технических новшеств,  в связи с чем можно говорить о рос- сийском патентном праве.      Как и авторское право,  патентное право имеет дело с охраной и использованием нематериальных благ,  являющихся продуктами  ин- теллектуального творчества. Изобретения, полезные модели, промыш- ленные образцы (объекты промышленной собственности), как и произ- ведения науки,  литературы и искусства, охраняемые авторским пра- вом также являются результатами мыслительной  деятельности,  иде- альные решения  тех  или иных технических или художественно-конс- трукторских задач.  К  изобретениям могут относится:  устройство, способ, вещество,  штамм микроорганизма, культуры клеток растений                              - 15 - и животных,  а также применение известного ранее устройства, спо- соба, вещества,  штамма по новому назначению.  К полезным моделям относится конструктивное  выполнение средств производства и пред- метов потребления ,  а также их составных частей.  К промышленным образцам относится художественное конструкторское решение,  опре- деляющее его внешний вид.      Различия между  объектами  авторских прав и объектов промыш- ленной собственности заключается в том,  что в произведениях нау- ки,  литературы  и искусства основная ценность и предмет правовой охраны - их художественная форма и язык, которые отражают их ори- гинальность, то в объектах патентного права ценность представляет само содержание тех решений,  которые придуманы изобретателями. В отличии от формы авторского произведения,  которая фактически не- повторима и может быть лишь заимствована, решение в виде устройс- тва ,  способа,  вещества, штамма или внешнего вида изделия может быть разработано другими лицами совершенно независимо от  первого его создателя. Поэтому патентное право строится на иных началах и принципах, нежели те, которые применяются в сфере авторского пра- ва. Важность  принципов  патентного  права состоит также и в том, что они  служат базой для разрешения прямо не урегулированных за- коном ситуаций.      Важнейшим отправным началом патентного права является приз- нание за  патентообладателем исключительного права на использова- ние запатентованного объекта. Это,  в соответствии с ч.2 ст.3 Па- тентного закона, означает, что только патентообладатель может ис- пользовать, т.е.  изготавливать,  применять,  ввозить, продавать, ввозить, продавать  и иным образом вводить в хозяйственный оборот запатентованную разработку.  Отсюда следует,  что все другие лица                              - 16 - должны воздерживаться от ее использования, не  санкционированного патентообладателем. То есть налицо явное  вещное  правоотношение, когда управомоченному  субъекту  противостоит неопределенный круг пассивно обязанных субъектов.  Любое не санкционированное догово- ром или законом вторжение в исключительную сферу патентообладате- ля должно пресекаться,  а нарушитель подвергаться предусмотренным законом  санкциям.  Любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать объект промышленной собственности, защищенный патентом, лишь  с разрешения патентообладателя на основе лицензи- онного договора, который подлежит регистрации в Патентном ведомс- тве.      В то же время,  в чем на мой взгляд  и  состоит  объективное противоречие общественных отношений ,  регулируемых авторским и патентным правом,  признание и всемерная охрана патентной монопо- лии должна сочетаться с защитой общественных интересов патентного права. Следовательно основной задачей патентного  права,  на  мой взгляд, является  соблюдение разумного баланса интересов патенто- обладателя, с одной стороны,  и интересов общества, с другой сто- роны. Это можно рассматривать как второе исходное начало,  причем интересы личности остаются как видно на первом месте.  Такое по- ложение в принципе соответствует современному пониманию отношения человека и общества. Впрочем, следует отметить, что данное проти- воречие свойственно и множеству других отраслей права ,  в первую очередь сфере публичного права -  уголовному  праву,  процессу  и т.п.      Вернемся к патентному праву.  Одним из конкретных проявлений второго принципа служит ограничение действия патента определенным сроком ,  после истечения которого разработка поступает во всеоб-                              - 17 - щее пользование.  Так, согласно ч.3 ст.3 Патентного закона патент на изобретение действует в течении двадцати лет, свидетельство на полезную модель и патент на промышленный образец соответственно - пяти и десяти лет. Сроки действия последних двух документов, подт- верждающих права на объекты промышленной собственности,  могут по ходатайству патентообладателя  продлеваться  решением  Патентного ведомства соответственно на срок не более трех и пяти лет.  Нача- лом течения срока действия всех трех патентов является дата  пос- тупления заявки в Патентное ведомство.      Кроме того, условием предоставления патентно-правовой охраны той или  иной разработке является внесение действительного вклада в уровень техники и тем самым обогащение общественных знаний.  Не признаются патентоспособными  ,  т.е.  не охраняются изобретения, полезные модели и промышленные образцы,  которые противоречат об- щественным интересам, принципам гуманности и морали.      В тех же целях на основании ст. 21 Патентного закона Патент- ное ведомство  в  течении  двух месяцев с даты поступления заявки проводит по ней формальную экспертизу,  в ходе которой кроме про- верки необходимых документов, рассматривается вопрос о том, отно- сится ли заявленное предложение к объектам,  которым предоставля- ется правовая охрана.      При неиспользовании или недостаточном использовании патенто- обладателем объекта промышленной собственности в течении  четырех лет (полезной  модели - трех) любое лицо,  желающее и готовое ис- пользовать охраняемый объект промышленной собственности, в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора мо- жет обратиться в Высшую патентную палату РФ с ходатайством о пре- доставлении ему  принудительной  неисключительной  лицензии(  ч.4                              - 18 - ст.10 ПЗ РФ).      Наконец ст.  11 Патентного закона в  общественных  интересах устанавливает случаи так называемого свободного использования за- патентованных разработок .  Не признается нарушением исключитель- ного права патентообладателя проведение научного исследования или эксперимента над средством, содержащим, объект промышленной собс- твенности; применение этих средств в чрезвычайных обстоятельствах с последующей выплатой патентообладателю соразмерной компенсации, а также в личных целях без получения дохода; разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача и т.д.       Следующим принципом  патентного права является предоставле- ние охраны лишь тем разработкам,  которые в  официальном  порядке признаны  патентоспособными  изобретениями,  полезными моделями и промышленными образцами.  Данное признание  может  осуществляться разными путями,  быть относительно сложным или, напротив, сведен- ным к предельно упрощенной формальной процедуре, которая, однако, обязательно.  В  этом состоит еще одно различие между авторским и патентным правом.  Авторское право охраняет любые творческие про- изведения,  находящиеся в объективной форме.  По патентному праву формальности ,  связанные с официальным признанием патентоспособ- ности  разработки,  являются  обязательным условием охраны .  Это продиктовано целым рядом причин.  К ним относятся и то, что реше- ния,  которые охраняются патентным правом объективно могут повто- ряться, и то, что охрана должна предоставляется только тем разра- боткам которые  обладают  новизной и промышленной  применимостью, (промышленные образцы также оригинальностью,  а изобретения соот- ветствовать изобретательским уровнем) (ч.1 статей 4,5,6).      В соответствии  со  ст.2  Патентного  закона Государственное                              - 19 - патентное ведомство РФ осуществляет единую политику в области ох- раны объектов промышленной собственности в РФ.  Для получения ох- раны заинтересованное управомоченное лицо должно оформить  и  по- дать в Патентное ведомство особую заявку, которая рассматривается последним с соблюдением определенной процедуры и в  случае  соот- ветствия заявленного требованиям закона удовлетворяется. Если за- явка на выдачу патента в Патентное ведомство не подавалась,  раз- работка, которая  объективно  отвечает всем критериям патентоспо- собности, объектом охраны со стороны патентного права  не  стано- вится. В  функции Патентного ведомства входит принятие к рассмот- рению заявки на изобретения, полезные модели, промышленные образ- цы, проведение  по  ним экспертизы,  государственная регистрация, выдача патентов,  опубликование официальных сведений и др. Проце- дура получения патента регламентирована разделом V Патентного за- кона РФ.      В этой  связи большое значение приобретает понятие приорите- та, которое неизвестно авторскому праву. На государственное приз- нание и охрану своих прав могут претендовать только те заявители, которые первыми подали правильно  оформленную  заявку  на  выдачу патента (ст.19 ПЗ РФ).      Наконец, в качестве принципа патентного права может рассмат- риваться положение,  согласно которому законом признаются и охра- няются права и интересы не только патентообладателей,  но и дейс- твительных создателей изобретений,  полезных моделей и промышлен- ных образцов,  право авторства, согласно ч.3 ст.7 ПЗ РФ, является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно. Автором изоб- ретения,  полезной модели, промышленного образца признается физи- ческое лицо, творческим трудом которого они созданы.Если в созда-                              - 20 - нии объекта промышленной собственности участвовало несколько  фи- зических лиц,  все они считаются его авторами и порядок пользова- ния правами, принадлежащими авторам определяется соглашением меж- ду ними.  Согласно ч.  2 ст. 7 ПЗ РФ не признаются авторами лица, не внесшие творческого вклада  в  создание  объекта  промышленной собственности, а оказавшие автору только техническую, организаци- онную или материальную помощь либо только способствовавшие оформ- лению прав на него и его использованию.      Данный принцип находит свое отражение прежде  всего  в  том, что именно  действительным  разработчикам предоставляется возмож- ность получить патент и стать  патентообладателем.  Данное  право основано на  самом факте создания патентоспособного решения и яв- ляется одним из основополагающих прав автора. Однако фигуры авто- ра и патентообладателя совпадают далеко не всегда, даже наоборот. Патент выдается автору объекта промышленной собственности;  физи- ческим и (или) юридическим лицам при условии их согласия, которые указаны автором или его правоприемником в заявке на выдачу патен- та;  работодателю,  в  определенных  законом случаях (ч.1 ст.8 ПЗ РФ). Согласно ч.2 ст.8 ПЗ РФ право на получение патента на объект промышленной собственности, созданный работником в связи с выпол- нением служебных обязанностей  или  полученного  от  работодателя конкретного задания, принадлежит работодателю. Причем в в догово- ре можно предусмотреть иное.  Что касается интересов авторов,  то они гарантируются  обязательной  выплатой авторам особого вознаг- раждения, размер и порядок которого определяются на основе согла- шения работника и работодателя,  а в случае спора устанавливаются судом. При этом выплачиваемое автору вознаграждение  должно  быть соразмерно той выгоде ,  которая получена работодателем или могла                              - 21 - быть им получена при надлежащем использовании объекта  промышлен- ной собственности.  Обязанность  по выплате вознаграждения автору работодатель несет не только тогда когда он реально получает  па- тент, но  и  в  случаях передачи работодателем права на получение патента другому лицу,  принятия им решения о сохранении объекта в тайне или  неполучения патента по поданной им заявке по причинам, зависящим от работодателя.      В случае смерти  автора  разработки  или  владельца  патента субъектами патентного права становятся их наследники. Наследова- ние изобретательских и патентных прав осуществляется в общем  по- рядке и  и происходит как по закону,  так и по завещанию.  Однако при наследовании авторских прав к наследникам не переходят личные неимущественные права авторов, в частности право авторства и пра- во на авторское имя, а только лишь те права, которые обеспечивают имущественные интересы наследников. Например, право на подачу за- явки,  на выдачу патента, на получение вознаграждения или компен- сации,  если патент вправе получить работодатель умершего автора. Авторство же и другие личные неимущественные права умершего авто- ра в качестве общественно значимого интереса охраняются  бессроч- но. .                              - 22 -                  СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ      1. Сергеев А.П. Авторское право России. - СПб.,1994.      2. Сергеев  А.П.  Патентное  право. -М.,1995.      3. Гаврилов В.А. Авторское право. - М.,1989.      4. Закон Рф "  Об  авторском  праве  и  смежных  правах"  от 9.07.93 г. // Ведомости РФ. 1993, №32, ст.1242.      5. Патентный Закон РФ от 23.09.92 г.// Ведомости РФ от  1992 №42, ст. 23 19.